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    【解讀】專利優(yōu)先權(quán),知多少?

    作者:姜雪梅 沈英瑩

    發(fā)布時間:2019-11-18

    文章來源:中國知識產(chǎn)權(quán)雜志

    在專利實踐中,有些專利代理人和申請人對專利優(yōu)先權(quán)的認(rèn)識不太到位,甚至存在很多誤區(qū)。筆者整理總結(jié)了關(guān)于專利優(yōu)先權(quán)中易于忽視或可充分利用的方面,期待能夠幫助專利權(quán)人合理規(guī)劃專利布局以獲得保護范圍合理且穩(wěn)定的專利權(quán)。

    一、引言



    近期在研究2018年度專利復(fù)審無效十大案件中的“電動獨輪自行車”發(fā)明專利權(quán)無效案時,才豁然發(fā)現(xiàn):由于在專利申請階段對優(yōu)先權(quán)的審核不嚴(yán)格,很多專利代理人對此不太關(guān)注,對專利優(yōu)先權(quán)的認(rèn)識很淺顯,甚至存在很多誤區(qū)。在上述案件中,由于專利權(quán)人對本國優(yōu)先權(quán)中關(guān)于“在中國第一次申請”的理解有偏差,而使得多項權(quán)利要求因未能要求本國優(yōu)先權(quán)導(dǎo)致不具備創(chuàng)造性而被無效掉。這警示我們在工作中必須對各項法條法規(guī)深入理解,全面掌握其內(nèi)涵。
    若要對優(yōu)先權(quán)有正確深入的理解,必須對其追根溯源,從其立法目的和意義等方面出發(fā)進行探究,充分了解其真正內(nèi)涵,才能在專利實踐中靈活運用,幫助申請人獲得更合理穩(wěn)定的專利權(quán)。為此,筆者對有關(guān)優(yōu)先權(quán)的知識進行了梳理,整理總結(jié)了關(guān)于專利優(yōu)先權(quán)中易于被忽視或可充分利用的方面,期待能夠幫助申請人獲得保護范圍合理且穩(wěn)定的專利權(quán)。

    二、優(yōu)先權(quán)的來源和現(xiàn)行規(guī)定


    優(yōu)先權(quán)源自1883年簽訂的《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》(以下簡稱《巴黎公約》)。所謂“優(yōu)先權(quán)”是指申請人在一個締約國第一次提出申請后,可以在一定期限內(nèi)就同一主題向其他締約國申請保護,其在后申請在某些方面被視為是在第一次申請的申請日提出的。確立優(yōu)先權(quán)原則是因為絕大多數(shù)國家的專利法采用先申請原則。依據(jù)該原則,對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造,只對最先提出專利申請的人授予專利權(quán)。優(yōu)先權(quán)原則有利于申請人首先在本國提出專利申請,然后從容地在12個月(發(fā)明或?qū)嵱眯滦停┗?個月(外觀設(shè)計)內(nèi)向其他國家提出專利申請。目前《巴黎公約》有177個成員國,優(yōu)先權(quán)原則是各成員國普遍承認(rèn)的基本原則。我國于1985年3月19日正式成為《巴黎公約》的成員國,對《巴黎公約》第4條關(guān)于優(yōu)先權(quán)原則的規(guī)定直接適用[1]。

    隨著我國專利制度的不斷發(fā)展,關(guān)于優(yōu)先權(quán)的修改也經(jīng)歷多次。依據(jù)現(xiàn)行的《專利法》第二十九條及《專利法實施細(xì)則》第三十二條對優(yōu)先權(quán)的有關(guān)規(guī)定[2],申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi),或者自外觀設(shè)計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi),又在中國就相同主題提出專利申請的,依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約,或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則,可以享有優(yōu)先權(quán);申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi),又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請的,可以享有優(yōu)先權(quán)。

    申請人要求本國優(yōu)先權(quán),在先申請是發(fā)明專利申請的,可以就相同主題提出發(fā)明或者實用新型專利申請;在先申請是實用新型專利申請的,可以就相同主題提出實用新型或者發(fā)明專利申請。但是,提出后一申請時,在先申請的主題有下列情形之一的,不得作為要求本國優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ):

    (一)已經(jīng)要求外國優(yōu)先權(quán)或者本國優(yōu)先權(quán)的;

    (二)已經(jīng)被授予專利權(quán)的;

    (三)屬于按照規(guī)定提出的分案申請的。

    申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的,其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍?/span>
     

    三、優(yōu)先權(quán)中易于忽視或可利用的方面



    專利代理人通常知曉專利優(yōu)先權(quán)的下述優(yōu)點:專利優(yōu)先權(quán)可以鼓勵發(fā)明人及時申請專利;將符合單一性的多個案件合并到一個案件以節(jié)約成本;轉(zhuǎn)換申請類型;利用本國優(yōu)先權(quán)制度將保護期延后,等等。下面將總結(jié)在最近研究優(yōu)先權(quán)的過程中關(guān)注到的易于被忽視或可充分利用的方面。雖然有些方面看著比較冷僻,但對于答復(fù)客戶專利申請咨詢或為客戶進行合理專利布局,還是有一定借鑒意義的。

    3.1 關(guān)于“第一次申請”規(guī)定的解讀

    根據(jù)《巴黎公約》規(guī)定,“第一次申請”必須是在成員國首次提交的正規(guī)的國家申請,即被正式受理并給予申請日的在先申請,與該在先申請隨后的法律狀態(tài)無關(guān)。

    3.1.1正規(guī)的國家申請

    正規(guī)的國家申請是被正式受理并給予申請日的在先申請。眾所周知,雖然美國臨時申請沒有權(quán)利要求,僅有說明書和附圖,美國專利局不會審查臨時申請,但美國臨時申請是正規(guī)的國家申請,其本身是能夠作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的“第一次申請”。

    3.1.2在巴黎公約的成員國提交

    “第一次申請”必須是在巴黎公約的成員國中提出,若在非成員國中提交,則不屬于優(yōu)先權(quán)意義上的“第一次申請”(參見巴黎公約第四條A-(2)的規(guī)定)。

    參考(2014)高行終字第1210號的行政判決書(下稱“財團法人案”)[3],涉案專利申請為申請?zhí)?00910001233.2的發(fā)明專利申請。申請人為財團法人研究院,申請日為2009年1月14日,優(yōu)先權(quán)日為2008年1月25日,優(yōu)先權(quán)文本為申請?zhí)?00810007053.0的中國發(fā)明專利申請文件。審查員檢索到優(yōu)先權(quán)日為2007年12月22日在臺灣提出的專利申請作為對比文件1。對比文件1公開了與涉案專利申請的優(yōu)先權(quán)文本中記載的相同主題。審查員認(rèn)為:對比文件1的優(yōu)先權(quán)日早于本申請的優(yōu)先權(quán)日,因此,第200810007053.0號申請文件不是財團法人研究院提出的記載了涉案申請權(quán)利要求1-10的相同主題的首次申請,不能作為本申請的優(yōu)先權(quán)文件,由此涉案申請權(quán)利要求1-10的優(yōu)先權(quán)不成立。但是,北京高院認(rèn)為:因臺灣不是巴黎公約成員國,對比文件1不屬于優(yōu)先權(quán)意義上的第一次申請,不影響涉案申請的優(yōu)先權(quán)成立;而第200810007053.0號申請文件被視為優(yōu)先權(quán)意義上的“第一次申請”,可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。由此可見,僅僅在巴黎公約成員國首次提出的專利申請可作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。雖然在非巴黎公約成員國提出相同主題的申請并不會破壞自己申請的優(yōu)先權(quán),但為了避免日后的糾紛,在制定申請策略時,建議將首次申請安排在巴黎公約成員國提交,并且將該首次申請作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

    考慮到臺灣企業(yè)和同胞的合理利益,中國國家知識產(chǎn)權(quán)局于2010年頒布了《關(guān)于臺灣同胞專利申請的若干規(guī)定》(第58號)中規(guī)定了:要求臺灣地區(qū)優(yōu)先權(quán)的專利申請,其在先申請的申請日應(yīng)當(dāng)在2010年9月12日(含當(dāng)日)以后。自此,在臺灣首次提出的專利申請在我國才可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

    3.1.3在世界范圍內(nèi)的第一次申請

    《巴黎公約》規(guī)定的“第一次申請”應(yīng)該指在世界范圍內(nèi)的第一次申請。規(guī)定“第一次申請”的目的是為了合理保護和平衡專利申請人與公眾的利益,只要是申請人對技術(shù)首次作出的貢獻就要最大限度地保護申請人在不同國家的利益。

    《專利法實施細(xì)則》第三十二條對本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定的“在中國第一次提出專利申請”存在歧義,容易讓人誤認(rèn)為只要專利申請在中國范圍內(nèi)第一次提出即可。

    參見第36591號無效宣告請求審查決定[4],專利權(quán)人顯然對該法條的“在中國第一次提出專利申請”存在誤解。在該案無效決定中,專利復(fù)審委員會明確指出本國優(yōu)先權(quán)中“第一次申請”是指世界范圍內(nèi)的首次申請。涉案專利要求在中國首次提交的在先申請A的本國優(yōu)先權(quán),但實際上該申請人之前在美國已經(jīng)就相同主題提交過美國臨時申請B。由于優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)應(yīng)該是世界范圍內(nèi)的第一次申請,所以,在先申請A因美國臨時申請B的存在而不能作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ),使得涉案申請不能享受在先申請A的本國優(yōu)先權(quán),導(dǎo)致某些項技術(shù)方案的權(quán)利喪失。

    實質(zhì)上,若細(xì)心研究《巴黎公約》和我國專利制度的發(fā)展過程,優(yōu)先權(quán)的相關(guān)規(guī)定幾經(jīng)修訂,適用范圍從外國優(yōu)先權(quán)(首次在國外提出申請,然后在本國提出申請)擴展到本國優(yōu)先權(quán)(首次在本國提出申請,然后在本國再次提出申請),主要是為了使得本國申請人在優(yōu)先權(quán)方面享有與外國申請人同等待遇。如果將本國優(yōu)先權(quán)中的“在中國第一次提出專利申請”理解為“在中國范圍內(nèi)第一次提交的申請”,則有違優(yōu)先權(quán)制度的精神。由此,無論是外國優(yōu)先權(quán)還是本國優(yōu)先權(quán),“第一次申請”都應(yīng)該理解成世界范圍內(nèi)的“首次申請”。

    在上述財團法人案的行政判決書中也提到:從優(yōu)先權(quán)的立法本意來看,“第一次申請”應(yīng)該理解成世界范圍內(nèi)的“首次申請”,沒有國別限制,如果首次申請是在外國提出,則享有外國優(yōu)先權(quán);如果首次申請在本國提出,則享有本國優(yōu)先權(quán)。

    3.1.4 “第一次申請”與其隨后的法律狀態(tài)無關(guān)

    《巴黎公約》規(guī)定,“第一次申請”與該在先申請隨后的法律狀態(tài)無關(guān),在先申請是否被授權(quán),是否已經(jīng)撤回、駁回、分案或視為撤回,都不影響該申請作為正規(guī)申請產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)的效力。

    我國沒有關(guān)于臨時申請的規(guī)定,但下述情形因該申請未被公開而實際上類似于美國的臨時申請:如果申請人沒有在申請日起2個月內(nèi)繳納申請費,在先申請將被視為撤回,由于在先申請在提交當(dāng)日已經(jīng)被正式受理并獲得申請?zhí)枺瑢儆谡?guī)的國家申請,申請人可利用優(yōu)先權(quán)制度在規(guī)定期限內(nèi)提出要求該在先申請的優(yōu)先權(quán)的同樣的在后申請,獲得更早的優(yōu)先權(quán)日。利用這種情形,可以實現(xiàn):1)如果申請人因疏忽而繳納申請費,則利用優(yōu)先權(quán)成功挽救了該發(fā)明創(chuàng)造;2)申請人可以有意盡早提交在先申請但不繳申請費,在規(guī)定期限內(nèi)提出要求該在先申請的優(yōu)先權(quán)的同樣的在后申請,能夠以最小成本爭取到更早的優(yōu)先權(quán)日。同時,由于這種有意的做法將實際申請日延后,因而使得專利保護期的終止日延后。

    在我國在《專利法實施細(xì)則》第三十二條中對本國優(yōu)先權(quán)額外地規(guī)定在先申請已被授權(quán),不能作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ),主要目的是防止重復(fù)授權(quán)。因此,在實踐中,由于實用新型授權(quán)較快,大部分實用新型在6個月左右就發(fā)授權(quán)通知書,如果需要將該實用新型申請作為以后申請的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ),則不能辦理繳費登記手續(xù)。

    3.1.5“破格”的“第一次申請”

    巴黎公約中規(guī)定的“首次申請”也不一定是絕對意義上的“首次申請”。根據(jù)《巴黎公約》第4條第C部分中第(4)款,規(guī)定該例外的條件是:1)在后申請與首次申請針對相同的主題;2)在后申請與首次申請在同一成員國提出;3)在后申請在首次申請的申請日之后的規(guī)定期限內(nèi)提出;4)在提出在后申請之前,首次申請已經(jīng)被撤回、放棄或駁回,沒有提供公眾閱覽,也沒有遺留任何權(quán)利;5)首次申請尚未被用作過優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ);6)在首次申請與在后申請之間的時間間隔中,申請人也沒有向其他成員國就相同的主題提出過申請。如果在后申請符合上述六項規(guī)定,則其可以 “破格”為首次申請。

    實踐中,申請人可以利用該規(guī)定挽救視為撤回的發(fā)明或實用新型專利申請。例如,申請人因未在提交專利申請A后的兩個月內(nèi)繳納申請費而使得該專利申請A被視為撤回,此時,申請人可以有兩種選擇:1)在專利申請A的申請日起12個月內(nèi)提交要求專利申請A優(yōu)先權(quán)的專利申請B;和2)盡快提交專利申請B,但不要求專利申請A的優(yōu)先權(quán),這樣,專利申請B可以“破格”為首次申請,將來可作為后續(xù)改進申請的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

    對于選擇第1)項而言,有下述益處:對于這種視為撤回情形,如果申請人想恢復(fù)權(quán)利,除了補交900元申請費之外,還必須繳納恢復(fù)手續(xù)費1000元,這對申請人為自然人的來說,是一筆不小的開支。而利用本國優(yōu)先權(quán)制度,該視為撤回的申請就可以得到補救,而且只需在繳納申請費的基礎(chǔ)上額外繳納優(yōu)先權(quán)費80元即可,節(jié)省開支。

    對于選擇第2)項而言,有下述益處:因為此時專利申請A未公開,若經(jīng)檢索在這幾個月內(nèi)沒有相關(guān)申請公開且專利申請B還可能有后續(xù)改進,建議采用選擇2),將專利申請B “破格”為首次申請,為在之后12個月內(nèi)可能的后續(xù)申請C提供優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

    實踐中,因為在先申請原則下在先的申請日非常重要,我們通常會建議客戶選擇第1)項。而且,日后的改進方案也可以再次要求第一次提交的申請的優(yōu)先權(quán)。但作為知識全面的代理人,也應(yīng)該對第2)項有所了解,以備不時之需。

    3.2關(guān)于部分優(yōu)先權(quán)

    在實踐中,申請人對在先申請中的發(fā)明創(chuàng)造不斷做出進一步的改進或者完善,在其在后申請中自然會增加在先申請中沒有的技術(shù)方案。鑒于《專利法實施細(xì)則》第三十二條規(guī)定“申請人要求本國優(yōu)先權(quán)的,其在先申請自后一申請?zhí)岢鲋掌鸺匆暈槌坊亍保?/span>為此,在布局權(quán)利要求時,在后申請的權(quán)利要求書中至少要包括限定在先申請方案的獨立權(quán)利要求,以使得其能夠享受到優(yōu)先權(quán)。在實踐中,有不少案例因在后申請某個特征的上位概括使得主題與在先申請的主題不同而喪失優(yōu)先權(quán)。

    參照第35171號無效宣告請求審查判決書(下稱“厚德案”)[5],在先申請中僅僅記載了“雞蛋粉”的實施例;在后申請的說明書中記載了“蛋粉或蛋液包括但不限于由雞蛋、鴨蛋、鵝蛋等禽蛋制作而成的蛋粉或蛋液”,因此“蛋粉”并不限于雞蛋粉,“蛋液”也不限于“雞蛋”的液體形態(tài)的“蛋粉或蛋液”;在后申請的獨立權(quán)利要求中限定的“蛋粉或蛋液”。在該案中,因在后申請的主題“蛋粉或蛋液”是在先申請的“雞蛋粉”的上位概括且額外包括并列方案“蛋液”,二者不存在相同主題,因而在后申請不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。

    筆者推薦將厚德案的在后申請的權(quán)利要求書進行改編,使得其至少包含下述獨立權(quán)利要求:獨立權(quán)利要求1限定“雞蛋粉”方案;獨立權(quán)利要求2限定“鴨蛋粉或鵝蛋粉”方案;獨立權(quán)利要求3限定“蛋液”方案。由此,至少獨立權(quán)利要求1能成功地要求到優(yōu)先權(quán)。

    關(guān)于另一個典型案例,請參見浜松光子的920150知行字第82號行政裁決申訴行政裁定書[6],涉案專利因在后申請的主題“加工對象物”為在先申請的主題“光透射性材料”的上位概念(不屬于相同主題)而沒有享受到優(yōu)先權(quán)。

    所以,申請人在布局該在后申請的權(quán)利要求時應(yīng)該步步為營,盡可能將在后申請的權(quán)利要求書層次化,充分利用好“部分優(yōu)先權(quán)”。

    3.3 在先申請的提前公開可能影響在后申請的新創(chuàng)性

    在實踐中,申請人為了及早獲得授權(quán)而選擇提前公開在先申請,使得公開日處于在后申請的申請日之前。若在先申請與在后申請之間因技術(shù)方案為可替代方案而并不完全一致導(dǎo)致優(yōu)先權(quán)不成立,則此時在先申請將成為現(xiàn)有技術(shù),威脅在后申請的新穎性和創(chuàng)造性。若申請人打算將在先申請作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ),則應(yīng)慎用提前公開。

    以上述改編后的厚德案為例,顯然,只有獨權(quán)1能夠享受在先申請的優(yōu)先權(quán),而獨權(quán)2-3不能享受在先申請的優(yōu)先權(quán)。若在先申請?zhí)崆肮_,就構(gòu)成現(xiàn)有技術(shù),獨立權(quán)利要求2的“鴨蛋粉或鵝蛋粉”相對于在先申請的“雞蛋粉”屬于可替代方案,新穎性和創(chuàng)造性都受到威脅。然而,若在先申請在在后申請的申請日之后公開,在先申請只構(gòu)成抵觸申請,僅威脅在后申請的獨權(quán)2-3的新穎性,獲得授權(quán)的機會大大增加。當(dāng)然,這僅僅舉了一個非常簡單的例子,現(xiàn)實案例要復(fù)雜得多。在此只是提醒代理人和申請人在已要求優(yōu)先權(quán)的情況下,沒有不要多此一舉地提前公開在先申請。

    3.4專利類型的轉(zhuǎn)換

    實踐中,申請人對專利法的規(guī)定理解不清楚或者拿不定主意到底是申請發(fā)明還是實用新型。對于這些申請人來說,他們可以利用本國優(yōu)先權(quán)制度在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)進行轉(zhuǎn)換,如果申請人認(rèn)為其發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)新程度很高,技術(shù)壽命長,并且市場潛力大,可以考慮將實用新型申請轉(zhuǎn)換為發(fā)明;反之亦然。

    更有意義的是,如果申請人誤將一個含有關(guān)于產(chǎn)品以及該產(chǎn)品的制造方法的技術(shù)方案申請為實用新型,由于該申請中的方法部分不屬于實用新型的保護對象,而利用分案又不能改變原申請的類別,此時申請人可以利用本國優(yōu)先權(quán)制度要求在先申請的優(yōu)先權(quán)而再申請一件保護該方法方案的發(fā)明專利,就可以得到及時補救。

    《巴黎公約》規(guī)定,首次申請為實用新型申請,可以作為在后提出的外觀設(shè)計申請的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。但是,我國的本國優(yōu)先權(quán)只適用于發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯@暾垼辉试S由實用新型申請轉(zhuǎn)化為外觀設(shè)計申請。

    四、結(jié)束語



    通過透徹研究優(yōu)先權(quán)原則可以在專利實踐中對其充分利用,便于申請人對第一次專利申請作出適當(dāng)修改、補充和完善,使得專利的保護范圍合理且穩(wěn)定。

    參考文獻:
    1.專利法詳解,尹新天,2012版第381-382頁和第392頁
    2.專利法和專利法實施細(xì)則,2010年5月
    3.(2014)高行終字第1210號,可溶性聚噻吩衍生物及其于光電組件的應(yīng)用”,財團法人工業(yè)技術(shù)研究院
    4.第36591號無效宣告請求審查決定,電動獨輪自行車,賽格威公司和陳星
    5.第35171號無效宣告請求審查判決書,一種蛋制品及其加工方法、加工蛋制品的裝置,厚德食品股份公司
    6.2015)知行字第82號行政裁決申訴行政裁定書,浜松電子學(xué)株式會社

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